Меню Закрыть

Советское право — З. О. Ашитов – Страница 15

Название:Советское право
Автор:З. О. Ашитов
Жанр:История, образование
Издательство:
Год:1987
ISBN:
Язык книги:Русский
Скачать:

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

§2. Способы обеспечения исполнения обязательств

Обязательства сторонами исполняются добровольно. В целях недопущения нарушения устанавливаются определенные гарантии его исполнения — способы обеспечения исполнения обязательств.

Под способом обеспечения исполнения обязательств понимаются специальные меры имущественного характера, устанавливаемые законом, договором, в целях надлежащего исполнения обязательств. Такими способами являются:

1. Неустойка (штраф, пеня)—определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (ст. 178 ГК).

Неустойка в основном применяется между социалистическими организациями при заключении ими хозяйственных договоров. В зависимости от источника различают неустойку законную и договорную.

Неустойка выступает в виде штрафа и пени. Штраф применяется на практике наиболее чаще в форме твердой суммы или в процентах. Пени назначается за просрочку исполнения только в процентах. Например, в соответствии с п. 97 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения при несвоевременной оплате поставленной продукции покупатель (плательщик) уплачивает поставщику пеню в размере 0,04 процента суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Различают четыре вида неустойки: зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную.

При зачетной неустойке взыскиваются убытки, не покрытые неустойкой, т. е. неустойка здесь засчитывается в счет возмещения убытка. Например, убытки строительной организации из-за простоя, вызванного отсутствием сырья, составили 15 тыс. рублей; неустойка за срыв поставки сырья в виде штрафа взыскана в 10 тыс. рублей. Строительная организация может довзыскать 5 тыс. рублей убытка, которая не покрыта неустойкой.

Штрафная неустойка взыскивается наряду с возмещением в полном объеме убытка, сверх убытка, например, в случае поставки некомплектной продукции или ненадлежащего качества покупатель взыскивает с поставщика установленную неустойку (штраф) и кроме того, причиненные такой поставкой убытки без зачета неустойки (ст. 246 ГК).

Исключительная неустойка характеризуется только взысканием одной неустойки. При этом исключается взыскание убытков. Такая неустойка установлена, например, в отношениях клиентов с почтой, транспортными организациями и т. п.

Альтернативная неустойка характеризуется взысканием либо неустойки, либо убытков, по усмотрению кредитора.

На практике исключительная и альтернативная неустойка встречаются редко.

2. Поручительство—это договор, по которому поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего обязательства полностью или в части (ст. 180 ГК). Значение поручительства в том, что для кредитора открывается здесь возможность получить исполнение помимо должника еще и от поручителя. За неисполнение обязательств перед кредитором отвечает наряду с должниками и поручитель. Они являются солидарными должниками.

Допускается привлечение должником двух и более поручителей. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства (ст. 182 ГК).

К поручителю, исполнившему обязательства, переходят все права кредитора.

Поручительство прекращается после обеспечения обязательства или, если кредитор в течение трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства не предъявит иска к поручителю.

В целях обеспечения исполнения обязательств поручителями закон устанавливает письменную форму договора. Несоблюдение его влечет недействительность договора поручительства (ст. 181 ГК).

3. Гарантия — предусмотренное законом или договором обязательство, в силу которого вышестоящий орган организации— должника отвечает перед организациями — ее кредиторами полностью или в части за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 185 ГК).

Договор гарантии имеет место лишь в отношениях социалистических организаций с банком при обеспечении денежных обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства ответственность гаранта дополнительная, а не солидарная (ст. 187 ГК).

4. Залог. В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (ст. 188 ГК) .

Залогодателем, как правило, является должник. В отдельных случаях им может быть и третье лицо. В любом случае залогодатель должен быть собственником закладываемого имущества или иметь право оперативного управления им.

Залогодержатель не приобретает права собственности на заложенное имущество, не имеет права пользоваться им. Он обязан надлежащим образом содержать, отвечать за сохранность заложенного имущества.

Различают залог товарно-материальных ценностей под ссуды, выдаваемые банками социалистическим организациям, товаров в обороте, товаров в переработке гражданами предметов личного пользования и домашнего потребления и др.

Залог возникает в силу договора или закона и заключается в письменной форме.

6. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 195 ГК). Он применяется только в отношениях между гражданами.

В случае неисполнения договора стороной, давшей задаток, она его теряет. Если же договор не исполнила сторона, получившая задаток, то она обязана возвратить его в двойном размере.

§ 3. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

Невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств влечет вредные имущественные последствия, причиняет имущественный ущерб кредитору. Для восстановления нарушенного права установлены имущественные санкции. Должник обязан возместить кредитору причиненные убытки.

Под убытками в гражданском праве понимают расходы, произведенные кредитором, утрату или повреждение его имущества, а также неполученные им доходы, которые он получил бы при исполнении должником обязательства (ст. 205 ГК), т. е. имущественный ущерб, причиненный одним лицом другому.

Таким образом, убытки бывают двух видов: с одной стороны — прямой имущественный ущерб, с другой — доходы кредитора, предполагаемые в случае выполнения обязательства должником.

В любом случае недопустимо ограничение ответственности соглашением сторон за нарушение хозяйственных договоров. Материальный ущерб должен быть возмещен полностью.

Порядок имущественной ответственности и условия освобождения от нее, случаи снижения размера ответственности подробно регламентированы законом.

Для привлечения к имущественной ответственности необходимы определенные условия.

К условиям, необходимым для удовлетворения иска о возмещении убытков, относятся: противоправность поведения; наличие причинной связи между действием должника и имущественным вредом, нанесенным кредитору; наличие вины должника.

1. Под противоправностью поведения понимается действие лица, противоречащее закону, плану или условиям договора.

2. Причинную связь в гражданском праве следует рассматривать, исходя из общих методологических положений диалектического материализма. Это означает, что связь между явлениями природы и общественной жизни есть объективная реальность, существующая вне и независимо от сознания людей.

Причина и следствие —это понятия, которые имеют значение применительно к конкретным явлениям. Причиной имущественного убытка является не все то, что ему предшествует, а только то, что в действительности породило его. В каждом случае следует устанавливать необходимую, безусловную, непосредственную связь между противоправным действием должника и причиненным убытком кредитору. В этом суть причинной связи как условия ответственности за нарушение обязательства.

3. Под виной понимается психическое отношение лица к совершенному им противоправному деянию. Вина может выражаться в форме умысла и неосторожности.

Противоправное деяние признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия, предвидело его последствия и желало их или сознательно допускало. Противоправное деяние признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство.

При отсутствии вины должника исключается его ответственность. Например, когда должник не предвидел последствий своих действий и не мог их предвидеть. Однако в отдельных случаях возможна ответственность независимо от вины, например, за вред, причиненный источником повышенной опасности (ст. 450 ГК).

Должник не несет ответственности и за вредные последствия, которые наступили в результате непреодолимой силы, например, при наводнении, селевом потоке, землетрясении и т.п.

При смешанной ответственности, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, ответственность должника соответственно будет уменьшаться (ст. 212 ГК).

В законе установлена также ответственность за просрочку исполнения должником и кредитором. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за случайно наступившую во время просрочки невозможность исполнения (ст. 214 ГК). Если в связи с просрочкой должника исполнение утрачивает интерес для кредитора, то последний может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником, а также в том случае, когда не совершил действий, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. Должник имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему просрочкой кредитора (ст. 216 ГК).

§ 4 Основания прекращения договорных обязательств

Основными способами прекращения договорных обязательств являются надлежащее его исполнение, зачет встречного требования, совпадение в одном лице кредитора и должника, соглашение сторон, изменение плана, невозможность исполнения, смерть кредитора или должника.

Главным, наиболее распространенным способом прекращения обязательств, является их надлежащее исполнение. По требованию должника исполнение должно быть удостоверено распиской кредитора.

Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, обязан вернуть его должнику. При отказе кредитора выдать расписку о произведенном исполнении, вернуть долговой документ или отметить невозможность его возвращения в расписке, должник вправе задержать исполнение. В этом случае кредитор считается просрочившим (ст. 217 ГК).

Прекращение договорных обязательств может иметь место и путем зачета встречного однородного требования, при условии наступления срока его исполнения. В случае истечения срока исковой давности зачет требований не допускается (ст. 218 ГК).

Для зачета требований между социалистическими организациями установлены специальные правила, например, инструкция Госбанка СССР о безналичных расчетах и кредитовании по операциям, связанным с расчетами.

Обязательства могут прекращаться и в связи с совпадением в одном лице должника и кредитора, например, в результате слияния двух юридических лиц, при котором одно из них являлось кредитором, а другое — должником по обязательству, или при наследовании, скажем, от должника к кредитору.

Обязательство прекращается и по соглашению сторон, в частности, соглашением о замене одного обязательства другим между теми же лицами. Например, замена долга, возникшего! из договора купли-продажи в форму заемного обязательства. В этом случае применяются правила о займе (ст. 252 ГК).

Прекращение обязательства между социалистическими организациями допускается при соглашении сторон о замене одного обязательства другим, если это не противоречит актам планирования народного хозяйства (ч.2, ст.220 ГК). Оно может быть прекращено или изменено сторонами в установленном порядке и в том случае, когда распоряжением соответствующего органа изменены акты планирования народного хозяйства, если такое распоряжение обязательно для обеих сторон (ст. 221 ГК).

Обязательство может прекращаться и из-за невозможности исполнения (кроме денежного), если оно вызвано обстоятельствами, за которые должник не отвечает, например, при отсутствии вины должника, вследствие непреодолимой силы и т. п.

Прекращение обязательства возможно в результате смерти должника, если исполнение должно быть произведено лично им, например, смерть художника, заключившего договор о создании картины.

Обязательство прекращается и при ликвидации юридического лица, по истечении срока работы ликвидационной комисии.

Глава XI. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ

§ 1. Договор купли-продажи

В. И. Ленин писал: «...для удовлетворения общественных потребностей необходима купля-продажа продуктов». Договор купли-продажи является важным фактором удовлетворения разносторонних материальных и культурных потребностей советского народа. Им обеспечивается процесс производства и потребления в нашем государстве, решаются задачи товарно-денежных отношений. Он является инструментом осуществления экономических связей между социалистическими организациями, в особенности между промышленными предприятиями, колхозами и применяется в самой широкой сфере. В зависимости от экономических отношений, где имеет место данный вид договора, различают договоры купли-продажи: розничной купли-продажи, мелкооптовой продажи отдельных видов продукции промышленно-технического назначения, купли-продажи жилого дома и т. п.

Договор купли-продажи — соглашение, по которому одна сторона —продавец обязуется передать имущество в собственность другой стороны — покупателя, а последний обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (ст. 224 ГК).

Когда покупателем выступает государственная организация, то у нее возникает право оперативного управления имуществом.

Из этого определения видно, что договор купли-продажи является двусторонним, возмездным, как правило, консенсуальным. В отдельных случаях он может быть реальным, например, при договоре розничной купли-продажи — самообслуживании с последующей оплатой.

В деле регулирования сферы договора купли-продажи особое значение имеют глава 2 Основ, ст.ст. 39—43, а также ст.ст224— 238 ГК и ряд норм общей части ГК, например, о сделках (ст. ст. 42—56 ГК), риске случайной гибели вещи (ст. 129 ГК) и др.

На основе этих законов приняты ряд инструкций, правил, регулирующих вопросы договора купли-продажи.

Сторонами в договоре купли-продажи являются продавец и покупатель. Ими выступают все участники советского гражданского оборота: граждане, социалистические предприятия, учреждения и организации.

Продавец — лицо, которое передает по данному договору имущество в собственность или в оперативное управление покупателя. Им может быть лицо, являющееся собственником реализуемого имущества, или организация, у которой оно находится в оперативном управлении. В отдельных случаях продавцом может выступить и несобственник вещи, например, при заключении договора комиссии комиссионер продает имущество, принадлежащее гражданам (ст. 399 ГК).

Значительная часть договоров купли-продажи заключается между государственными, кооперативными, розничными торговыми предприятиями, колхозами, с одной стороны, и гражданами, с другой. При этом в качестве продавцов выступают первые, а вторые — покупателями.

В настоящее время расширяются сделки по продаже гражданами продуктов сельского хозяйства, произведенных в личных подсобных хозяйствах, государственным заготовительным организациям. Здесь продавцом являются граждане, а покупателем — социалистические организации.

Договоры купли-продажи между гражданами заключаются, как правило, на колхозных рынках по поводу предметов, предназначенных для удовлетворения потребностей населения. Между социалистическими организациями — при реализации предприятиями сверхнормативного, излишнего и неиспользуемого сырья, изделий, оборудований и других материальных ценностей в соответствии с Положением о порядке их реализации, утвержденном постановлением Госснаба СССР от 2 ноября 1977.

При заключении договора купли-продажи стороны обладают определенными правами и несут конкретные обязанности. Главной обязанностью продавца является передача имущества покупателю, последнего — уплата его стоимости. При неисполнении этой обязанности наступают последствия, предусмотренные законом.

Если продавец в нарушение договора не передает покупателю проданную вещь, отказывается ее передать, либо не передает ее в установленный срок, то покупатель вправе потребовать передачи ему проданной вещи и возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, а также расторгнуть договор 4 и потребовать возмещения убытков (ст. 229 ГК). С другой стороны, если покупатель в нарушение договора отказывается принять купленную вещь или не принимает ее в установленный договором срок, либо не уплачивает за нее надлежащую цену, то продавец также вправе потребовать принятия вещи покупателем и уплаты цены, возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения или же расторгнуть состоявшийся договор и потребовать возмещения убытков (ст. 230 ГК).

При расторжении договора по изложенным мотивам переданная покупателю в собственность (оперативное управление) вещь, если она им не реализована, возвращается по принадлежности.

Возможен случай, когда на отчуждаемую вещь имеет право третье лицо. Это предусмотрено правом пользования по договору | найма, пожизненного пользования, залога и т.п. При продаже ее, разумеется, не ликвидируются права третьих лиц на эту вещь, а поэтому покупатель должен быть предупрежден об этом. Неисполнение данного правила дает покупателю право потребовать расторжения состоявшегося договора и возмещения убытков, либо соответствующего уменьшения цены (ст. 231 ГК). При расторжении договора по изложенным основаниям каждая сторона возвращает все полученное по договору, j кроме того, продавец возмещает также и убытки, причиненные покупателю.

Закон охраняет интересы продавца и покупателя от случая предъявления третьим лицом иска об изъятии у покупателя имущества по основаниям, возникшим до совершения договора купли-продажи, например, по иску лица, считающего себя собственником реализованного имущества, либо имеющим право на его владение в силу закона и договора. Покупатель при этих обстоятельствах обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец — вступить в это дело на стороне покупателя. В данном случае, если суд, арбитраж вынесут решение об изъятии имущества у покупателя, то продавец возмещает покупателю нанесенные им убытки (ст. 232 ГК).

Важное значение имеет соответствие качества проданной вещи условиям договора. Ст. 233 ГК гласит: «Качество проданной вещи должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии указаний в договоре —обычно предъявляемым требованиям. Вещь, продаваемая торговой организацией, должна соответствовать государственному стандарту, техническим условиям или образцам, установленным для вещей этого рода, если иное не вытекает их характера данного вида купли-продажи».

Закон предоставляет конкретные права покупателю в случае продажи ему имущества ненадлежащего качества, а именно: требовать замены вещи либо соразмерного уменьшения покупной цены, либо безвозмездного устранения недостатков вещи продавцом или возмещения расходов покупателя на их исправление, либо расторжения состоявшегося договора с возмещением покупателю убытков (ст. 234 ГК).

Претензии по поводу недостатков вещи покупатель должен заявить продавцу немедленно по обнаружении их, но не позднее шести месяцев со дня передачи вещи, а по поводу недостатков строения— не позднее одного года со дня передачи строения во владение покупателя, либо со дня регистрации договора в установленном порядке. На вещи, проданные через розничные торговые организации, с гарантийным сроком, претензии предъявляются в пределах указанного срока (ст. 236 ГК).

Разновидностью договора купли-продажи является договор розничной купли-продажи.